合同法规定的违约金范文.docx

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1、 合同法规定的违约金范文 合同法第114条第1款规定:当事人可以商定一方违约时应当依据违约状况向对方支付肯定数额的违约金,也可以商定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。所以,违约金具有惩处性的特征,它不以非违约方患病损失为前提。 一般来说合同违约金上限是不超过实际损失的30%。但是假如过高或者过低是可以恳求法院赐予削减或者增加的。 合同法第114条第2款规定:商定的违约金低于造成的损失,当事人可以恳求法院予以增加;商定的违约金过分高于造成的损失,当事人可以恳求法院适当减 少。但是违约金是当事人双方在订约时对一方违约后可能造成的损失的一种预先估算,与违约后守约方的实际损失不行能完全相符;故此可交由

2、法官自由裁量。法律规定预定违约金,除了给当事人施加心理压力外,也避开了违约后损失计算的麻烦和当事人证明损失大小的麻烦,使当事人能快速确定自己应当担当的详细责任。因此,当事人如需要法院增加违约金额、或者当违约金过分高于损失时,则需担当证明损失大小的责任。 违约金功能 基于对违约金商定数额过高会导致债权人不当得利之担忧,违约金被解释为赔偿性,并允许债务人中请酌减.这样的解释并无规律与实质依据,赔偿性违约金并非恢复违约金商定实质自由的适合工具.从当事人意思自由动身,惩处性违约金才是原来意义上的违约金,主要发挥履约担保的功能,是原给付义务,是主给付义务的从义务,而与作为损害赔偿额之预定的赔偿性违约金不

3、同.因此,违约金的酌减规章不应仅考虑实际损害的大小,而应依据债权人的担保目的予以推断,由此形成当事人之间的实质平衡.详细如下: 一是催促当事人履行合同,二是补偿一方违约给对方造成的损失,三是制裁违约方。 违约金作用 违约金的主要作用,这一点历来是学界争议的焦点。对此,学术界有三种不同的观点: 担保说 一种观点认为,违约金的主要作用在于担保合同的履行。认为它“是当前社会主义组织间合同担保的主要形式,社会主义组织间的经济合同,假如没有违约金的规定,就是不完整的”。因而是一种担保方式(担保说)。 责任说 其次种观点认为,违约金是债务人不履行债务所应担当的违约责任。由于违约金与传统民法中担保方式存在着

4、性质上的差异,所以“违约金不是债的担保方式,立法和法学理论也不应当要求违约金发挥债的担保作用”(责任说)。 折衷说 第三种观点认为,违约金既是担保方式,又是违约责任方式(折衷说)。 现在持第三种观点的人越来越多。其实这三种观点只是其次种观点与第三种观点之争,由于现在没有人认为违约金是一种纯粹的担保方式,将其认为是纯粹的担保方式与违约金在各国的运用是不相符的。因而,我们这里只对其次种观点与第三种观点进展分析比拟。 折衷说详细理由 合同考察一般持第三种观点的论著其详细理由主要有四: 第一,违约金具有附属性。违约金与违约金的支付不同,前者一般依违约金条款产生,是附属于合同债务的从债,后者仅使债的标的

5、。正是依违约金约款产生的违约金债务是合同的从债务,违约金才发生其担保作用。由于保证、定金、抵押、质押等传统民法的担保方式也正是为主债实现而设立的.从债,因而才具有担保性。 其次,违约金的设立可以使当事人预知不履行的后果。在合同订立以后,当事人对违约可能造成的损失及担当的责任的范围,均能事先了解,而当事人为避开担当支付违约金的责任,就必需正确履行合同。正是从这个意义上说,违约金可以催促当事人严格履行合同,确保债权实现。此点也是违约金与传统担保方式一样之处。 第三,其次种观点一般以违约金债务人丧生清偿力量后的实际结果来否认违约金具有担保属性理由不充分。担保不是保险,它只能在肯定程度上起到维护债权人

6、利益的作用,即使传统的民法中的担保方式也不能保证债务人履行到期履行债务。 第四,由于惩处性违约金的数额较多,且多与违约所致损失无关,故更能有效的催促当事人履行合同。 而持有其次种观点的论著主要认为合同法设立违约责任制度,通过惩处过错违约,使债务人积极适当的履行其义务,从而保障债权人的债权得以实现。从这个意义上讲,违约责任也是对合同的担保。但是在担保债权实现这点上,违约责任究竟有其缺乏,主要表达在:要受制于债务人的财产状况;作为事后补救显得消极;在效力上属于债的范畴而无法与物权对抗;违约责任多以过错为要件而对于无过错情形无济于事。而在将违约责任同债的担保做分析比拟之后,可以发觉假如说违约金有担保功能,那也没有超出其他违约责任方式所具有的担保作用的限度,因而从其担保力不够来最终反对其具有担保属性。 【合同法规定的违约金范文】

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