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1、关于新民事诉讼法讲座心得范文(优选)关于新民事诉讼法讲座心得范文(优选)的具体心得体会范文参考文章,觉得有用就保藏了,这里给摘抄给大家学习。 最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的说明已于2023年12月18日由最高人民法院审判委员会第1636次会议通过,自2023年2月4日起施行。下面是我带来的有关新民事诉讼法讲座心得,希望大家喜爱 新民事诉讼法讲座心得1 民法典的颁布实施是我国社会主义建设的重大成果,也是推动国家治理体系和治理实力现代化的强大动力。习近平总书记在中心政治局其次十次集体学习时强调要切实实施民法典,将民法典作为“十四五”时期普法工作的重点来抓,并提出要将民法典实施水平和
2、效果作为衡量各级党政机关履行为人民服务宗旨的重要尺度以及考量领导干部执政实力的标准。切实推动民法典实施,要紧紧抓住领导干部这个关键少数,在学法、说法、用法上下功夫,全面贯彻,持续推动。 重在学法。广阔领导干部作为党的路途、方针、政策的确定者、带领者、执行者,领导干部法治思维宽窄、执政实力凹凸与人民群众的华蜜感、获得感、平安感休戚相关,而学习民法典有利于帮助领导干部提升综合素养实力和依法执政实力,更好保障人民权益、实现人民福祉。提倡领导干部学法:首先要增加领导个人学习意识,以学习的冲劲点燃学法的热忱,形成一股领导带头学法、主动讲法、主动普法的风气,通过以上带下发挥领先垂范作用,增加全体干部依法决
3、策、依法行政的自觉性和推动国家治理体系建设的坚决性;其次要主动扩高校习范围,以民法典为中心点,全面辐射其他法域,学懂行政法、经济法、刑法等实体法,弄通行政诉讼法、行政程序法、民事诉讼法、刑事诉讼法、立法程序法等程序法,用好行政许可、行政惩罚、行政强制、行政征收、行政收费等规章制度,夯实法律基础,做实法规制度,妥当化解社会冲突,爱护群众合法利益,维护社会和平与稳定;最终各地司法、组织等部门要完善干部学法用法考核制度,在原有学法考试基础上,加大法律学问考察力度,增加最新法规考试,多次测验重点常用的法规,将法律素养和依法执政实力纳入领导干部考核内容,倒逼领导干部自动、自主、自觉学法。 难在说法。据了
4、解,大部分群众面对冲突、处理纠纷时,不会主动寻求法律途径解决,“不诉主义”“厌诉情节”普遍存在,而提倡领导干部说法能充分借助领导干部这一群体优势,在工作过程中实行普法释法活动,着力提升社会大众的法律意识,激励广阔群众英勇拿起法律武器捍卫自己的合法权益,以和平的方式实现权利保障。落实领导干部说法责任:一要坚持党建引领,充分发挥各级党组织领导作用,自上而下传导普法任务、层层压实释法主体,聚焦主责主业,严格执行“谁执法谁普法”责任制,主动指导各部门结合法制宣扬日、党员主题日等,统筹做好普法实践,引导群众充分利用现有的法律救济、司法救助制度,主动发挥人民调解、商事仲裁等多元化纠纷解决机制的作用;二要抓
5、实法律教化,打造“党员普法大使”,引导各党员干部主动化身“行走的民法典”,全面全速随时随地绽开普法宣扬,启发党员干部借助现代传媒技术、抖音短视频等载体,不断创新普法形式,创建喜闻乐见的大众读本,真实推动民法典走到群众身边、走进群众心里,进一步引导百姓懂法遵守法律用法。 成在用法。用法的实现是民法典落地成效最干脆的体现,只有领导干部执政过程中牵头做实、带头抓好法律适用问题,自己坚遵守法律律准绳,不超越宪法和法律给予的权限,对于干脆涉及人民生命健康、财产平安、人格尊严等行政行为严格审批,敢于出面维护受害群众、帮助实现权利,才能真真实实保障百姓的人身权利和财产权利。保证明现用法要做到:第一,完善重大
6、事项决策法律询问制度,各单位建立法律顾问制度,领导干部在重大事项决策之前先进行法律询问和论证,法律明确授权的、法律许可的依法依规审批办理,法律没有授权的坚决不越权越规处置,充分发挥法律专家在政府决策中的参谋作用,保障各项工作在法治轨道上行稳致远;其次,强化过程监督,主动探究民意调查、主动引入群众评判等机制,定期开展领导干部工作满足度测评活动,开通多元化、多渠道的举报方式,时刻监察领导干部履行公职的行为,合法用法、执法、维法,全面抓好民法典的落实,提高国家机关的公信力,推动中国特色社会主义法治体系建设;第三,畅通行政救济和司法救济渠道,大力支持各机关部门创新多元化解决纠纷机制,做到有案速接快接、
7、有案应办尽办,督促有关部门落实行政复议、国家赔偿、司法再审、上诉抗诉等制度,确保做到违权必究、违法必赔。 民法典的条条框框与群众生活联系最干脆最亲密,事关百姓生活工作的方方面面,只有各级领导干部做好学习、遵守、维护民法典的表率,提高运用民法典维护人民权益、化解冲突纠纷的实力和水平,才能进一步保障人民权益、促进社会和谐稳定、推动国家法理体系建设。 新民事诉讼法讲座心得2 首先,民事诉讼法必需考虑民事实体法中关于民事主体对民事权利的处分的自由,赐予当事人在诉讼中不仅能够处分实体权利,也同时赐予程序权利的自由,因此民事诉讼法中也就必需体现民事实体法中同样的精神自由处分,从而在民事诉讼法中确立处分原则
8、以及辩论原则,假如离开民事实体法,没有真正领悟实体法的精神,也就不行能真正领悟民事诉讼法。正是基于民事主体对民事权利的自由处分,也就有了当事人起诉和撤诉的权利,提起上诉和撤回上诉的权利,诉讼与对方当事人达成和解或在法院主持下达成调解的权利以及在执行阶段与对方达成和解的权利等。正是基于处分原则,也就有了管辖中的协议管辖、当事人对程序的选择权(当事人对简易程序的选择权)等。 其次,应当留意详细诉讼制度、理论与实体法制度和理论的关系。在民事诉讼中有很多制度和理论与实体法制度和理论是干脆关联。因此,只有充分地理解和把握了实体法制度和理论才能正确相识民事诉讼制度和理论的意义,正确运用民事诉讼制度和理论。
9、例如正值当事人的确定、法院主管、管辖、诉讼标的、诉讼保全、判决的效力、要件事实、证据的可采信、证明责任的安排等等。我们以判决制度中既判力理论为例说明程序制度、理论与实体制度、理论结合的意义。依据既判力理论,前诉法院已经确定的判决具有约束后诉法院和当事人的效力,即后诉法院在同样的判决事项上不得作出与前诉法院相冲突的判决,前诉法院已经判决的事项,当事人不得再向法院提起诉讼要求裁判。理解既判力理论一方面涉及作为原则必需了解法院裁判的实体法律关系,了解诉讼恳求事项与作为理由的实体法律关系之间的关系,否则无法应用既判力理论中关于既判力原则仅限于判决主文,而不涉及理由。诉讼恳求为要求对方返还某物,但作为恳
10、求的理由可以是全部权关系,也可以是租赁关系等。另一方面,作为既判力约束原则的例外,在某些状况下即使该事项不是作为本案诉讼标的的法律关系,法院的推断也同样具有既判力,例如抵消权的行使。在本案诉讼中,被告假如符合债的抵消条件的就可以在诉讼中行使抵消权。由于抵消是一种抗辩,而不是反诉,因此假如根据原则,原本法院对抵消权行使的推断是没有约束力的。但是假如判决中关于抵消权的推断没有约束力的话,就可能发生虽已经在前诉中已经抵消,但行使抵消权的当事人在后诉中再提起已经抵消之债的债权之诉。 再次,民事诉讼制度和理论具有实现实体法的工具性的一面,因此民事诉讼制度和理论也须要与实体法制度和理论保持内在的一样性。例
11、如,诉的类型、判决的类型,就须要与实体法保持一样。与当事人的实体恳求相一样,从而形成给付之诉、确认之诉、形成之诉,并又相应的形成给付判决、确认推断、形成判决,过去有的学者将形成之诉、形成判决称为“变更之诉”和“变更判决”,虽然只是称谓的不同,但反映出人们没有从实体法与程序法、实体法理与程序法理的一样性动身加以思索的缺陷。在判决的效力方面,又相应的具有执行力和形成力。因此,要能够充分地把握程序制度和理论,正确地加以运用必需学好实体法,留意与实体法的结合。 二、留意理论与实务的关系 理论与实务的联系也许是每一个法律学科都应当留意的问题。民事诉讼法学也不例外,只有留意到理论与实务的联系,才能很好地理
12、解民事诉讼理论,发觉问题和解决问题。民事诉讼法学本身是一门与民事诉讼现实和阅历事实亲密相关的学问体系,而不是概念与概念之间的抽象的逻辑演绎体系,假如套用经济学家科斯的表达方式来讲就是,民事诉讼法学不是,也不应当是“黑板法学”。依据民事诉讼法学的特点,我认为在民事诉讼法学习中,理论与实务的联系中有以下几条路径: 1.选择性地阅读各级法院公开的判例,分析判例中法院对详细程序问题的理解。通过这种阅读可以发觉实务中法院对民事诉讼法法条的理解以及民事诉讼法原理的应用。学生们在学习中的一个问题就是不能很好或自如地将诉讼法的原理加以运用,因为在课堂讲授中不行能过多讲解各种实务情形的运用。而诉讼法原理与详细情
13、形之间有一个对接和转化的过程。另一方面,通过阅读判例也可以发觉问题,提出问题,判例与理论的不一样原委是理解的错误,还是原理本身有问题。 2.留意案例教科书中的案例分析。教科书可以分为两大类,一类是注意概念、理论阐述的教科书;另一类则是以个案阐释原理的教科书。两类教科书各有优点和特长。因此学生们在学习中,最好两类教科书都看,通过案例教科书中案例的阅读可以增加实感,有利对原理的理解。 3.勤作案例分析练习。法律应用是一门技术和技能,案例分析就是法律应用的一种训练,也是须要练习才能很好驾驭的技能。有的同学认为,我只要懂了民事诉讼的理论,我就知道了如何应用,其实这是一种误识,知道规定和理论并不肯定会应
14、用,如上述所说, 理论与应用之间有一个理论转化的过程,这个过程必需通过自己的实践活动才能领悟。在案例分析中首先应当理清案例中的主要事实和基本关系,尤其是基本关系,然后确定基本关系的法律性质,这一点特别重要。例如,在确定是否为必要共同诉讼时,就须要在实体法上确定是否为共同共有关系,假如不是共同共有而是按份共有则可能因为当事人之间没有共同的权利义务,而不能形成必要的共同诉讼,也就不能适用关于必要共同诉讼的规则。 4.留意民事诉讼实务运用的实际状况,了解实务操作的背景。实务操作的实际状况法条规定和理论往往存在差异和不一样的情形,因此须要留意这种差异的背景是什么,是什么导致了这种差异的存在?这里须要留
15、意的是实务差异往往与司法政策的动态改变有关。 三、留意基本原则与制度的关系 民事诉讼法的基本原则规定了民事诉讼法各详细规定的精神实质,是诉讼主体必需遵守的基本规范,基本原则指导着诉讼主体正确地适用民事诉讼法的详细规定。理论上,民事诉讼法的详细规定应当体现民事诉讼法的基本原则,是民事诉讼法基本原则的绽开。因此,只有把握和理解了民事诉讼法基本原则才能正确适用民事诉讼法的详细规定。只有坚持从民事诉讼法的原则动身,才能在宏观上正确地把握民事诉讼详细制度。 例如我们在相识上诉审理的范围时,就应当首先考虑民事诉讼基本原则处分原则和辩论原则的要求,上诉人没有在上诉程序中提出的恳求事项,法院就不能进行审理,并
16、作出裁决,不能仅从查明案件事实的视角来看待上诉的审理,必需听从民事诉讼的基本原则。又比如,在如何相识撤诉的问题上,就存在着是对撤诉进行实质审查,还是进行形式审查的不同相识。实质审查就是看撤诉人的撤诉行为是否在实体方面的否定性事由例如是否损害他人合法利益;相反,形式审查仅就撤诉人是否是起诉人,是否是在法律规定的期间提出撤诉,撤诉是否已经递交书面申请等等,而不考虑实体方面的缘由。假如从民事诉讼的基本处分原则考虑,那么对撤诉审查就应当是形式上的审查,而非实体上的审查,因为撤诉是当事人对诉讼权利。 四、留意制度目的与制度运用的关系 民事诉讼制度是一个“树”系统,系统中存在若干具有包涵关系的制度分支,形
17、成若干“制度群”。虽然每一个制度都有其制度设立的目的,但这些制度又不能与民事诉讼的基本目的相悖,因此理解和把握民事诉讼,理解和把握民事诉讼中各项详细制度不能离开民事诉讼的基本目的和各制度的基本目的。一旦离开制度的目的,我们在思索时就会陷于片面之中。 以管辖异议制度为例。欲对管辖权异议制度做出正确的评估,必需从管辖制度的基本目的来加以相识,因为管辖权异议制度作为一个子制度和协助性制度是管辖制度的组成部分,其应从属于管辖制度的目的。只有首先明确了管辖制度的基本目的,才能真正理解管辖权异议制度的价值所在。关于管辖制度的目的,从学界的主流相识来看没有什么争议,其价值或功能就是将不断发生的案件安排于已经
18、给定的、处于肯定区域的法院。管辖制度可以分为两大部分:级别管辖制度和地域管辖制度。“级别管辖是根据肯定的标准,划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限”,是一种纵向安排;地域管辖的作用则在于“确定同级人民法院在各自辖区内受理第一审民事案件的分工和权限”,是一种横向安排。也就是说,无论级别管辖,还是地域管辖,其作用和目的都在于根据肯定依据来安排第一审案件。所以管辖制度的实质就是一种安排制度。确定安排的依据主要包括三个方面:有利于当事人进行诉讼;便于法院审理和案件的执行;有利于维护国家主权。对于国内民事诉讼而言,国家主权的考虑自然相对消解;而当事人不在一地时,管辖总是对其中一方当事人进行诉
19、讼更为便利的,只要可以选择,原告总是会选择有利于自己诉讼的法院管辖;所以此时确定管辖最重要的依据就是法院审理案件和执行案件的便利性,尤其是案件的执行方面,例如,对涉及不动产的案件由不动产所在地法院审理,就既便利当事人进行诉讼,又便利法院审理和执行。 应当明确的是,管辖制度的设计并没有考虑,也不行能考虑如何防止司法地方爱护主义的因素。司法地方爱护主义的确在现实中存在,但并非对每一个案件都发生作用,其是否发生作用因地域、审理法官的个人意识和详细案件的情形而有所不同。尽管司法地方爱护主义与民事诉讼所强调的同等原则相违反,严峻地损害了程序正义的基本要求,应当努力消退和避开,但这却不是管辖制度所能解决的
20、,试图通过改革管辖制度来实现防止地方爱护主义的目标无疑是徒劳的。因为只要管辖法院为一方当事人所在的法院,而不是双方所在地的法院时,司法地方爱护主义就可能发生作用要么有利于原告,要么有利于被告。法律无法规定每一个案件都由当事人双方共同的法院来管辖,否则凡是当事人不在同一个省或直辖市、自治区的案件都只能由最高法院作为第一审法院来审理,而这明显是不行能的。有的人主见修改民事诉讼法关于“原告就被告”的一般地域管辖原则来防止有利于被告的地方爱护主义,理由是该原则有利于被告,由于地方爱护主义的缘由,原告的权利很难获得保障。这样的设想好像很有道理,但问题在于这一想法有一个预设的前提,那就是原告肯定是权利人,
21、而被告总是应当担当民事责任的有过错的那一方当事人,表面上看,这样一种观点甚至还可以获得统计学数据上的支持,例如我们可以假设,从以往的案件看,85%的原告都是权利人,相应的85%的被告都是责任人。但事实上,一旦根据这样的预设来变更管辖方面的规定,所谓“恶人先告状”的情形立刻就可能大量发生,因为即使没有获得给付的权利,义务人也可以通过提起消极确认之诉,即当事人要求法院确认某种有争议的法律关系不存在来获得原告的诉讼地位。那么,此时的统计数据立刻就会发生改变了,因为人们总是在依据已经给定的制度,根据自己的偏好和利益来调整自己的行为,而统计数据不过是这种调整后的行为的产物。前述统计结果的出现,或许正是“
22、原告就被告”的原则下才催生出的相应数据。不仅如此,假如我们径直依据防止被告地方爱护这一点来修正“原告就被告的原则”,那么该原则所考虑的其他因素就被完全否定了。如人们一般所认同的抑制原告滥用起诉权,以免被告受不当诉讼的侵扰;有利于法院审理,传唤被告参与诉讼,对诉讼标的物进行保全;便于法院进行调查;便于法院执行等等。事实上,司法地方爱护主义对于抽象的当事人而言不过是一把双刃剑,只有针对个案的当事人才有“意义”。因此假如不解决司法地方爱护主义本身的问题,而去修正管辖制度就只不过是在缘木求鱼;即使对级别管辖和审级制度的修正或许会产生肯定主动的意义抑制司法地方爱护主义,但要从根本上克服司法地方爱护主义,
23、仍只能通过司法体制的改革,实现司法独立,割断司法主体与地方利益的联系。 五、留意民事诉讼静态与动态的关系 民事诉讼是一个动态的过程,从起诉、受理、开庭审理前打算、开庭审理、判决的一审程序到上诉、审理、裁判的二审程序,反映了一个渐次不断绽开和改变的诉讼过程。另一方面,在每一个阶段,每一个阶段的时点上,诉讼又总是相对静止的,因此民事诉讼程序是一个典型静态与动态相互关联结合的形态,因此,在学习民事诉讼法时应当特殊关注这一特性。以当事人为例,原告在起诉时所起诉的被告往往并非正值被告,原告自己也可能不是正值原告,而对于民事诉讼而言,只有正值原告和正值被告参与的诉讼在实体上才有意义。因此,对于非正值的当事
24、人就应当予以更换,这就导致民事诉讼主体在起诉时与诉讼中或诉讼结束时的主体有所不同,即主体变更;除了主体之外,诉讼客体也可能发生变更,即诉讼恳求的变更;甚至程序也有可能发生变更从简易程序转为一般程序。 正是这种改变的动态特点确定了不同阶段、不同时期,从主体到客体各个方面的不同特性。起诉时的当事人是形式上的当事人,但形式上的当事人并非没有程序上的意义,形式上的当事人具有推断管辖、确定诉讼系属的程序法意义。没有形式上当事人的概念,就无法确定管辖法院,法律中所规定的地域管辖中的一般原则“原告就被告”就是指形式意义上的当事人。随着诉讼的发展,形式上的当事人就须要确定是否为实质上的当事人(正值当事人),即
25、一般而言是否是本案实体权利义务争议的当事人,只有正确确定正值当事人的状况下,法院的实体判决才具有实质意义。 事物的动态性导致了在不同阶段的事物的差异性,从形式上看是单一的、不变的事物,在运动中就发生了多样性,而这一点经常导致一些误识。比如关于证据的相识。在民事诉讼程序中我们给出的概念是单一的,不变的,但人们对证据的相识却又是动态的,而且法律或司法说明也在动态中来运用证据这一概念的。详细地讲,当事人所提出的证据、司法说明关于举证期限规定中的证据、法院认定案件的证据其实是不同的。法院认定案件的证据是通过质证的证据,与当事人提出的证据以及举证期限所提出的证据是不同的,理论上法院认定案件事实的证据才是
26、符合我们对证据特性界定。尽管当事人所提出的证据并非是法院认定案件事实的证据,但我们又不能否定其作为证据的意义,因为终归其中有一部分就可能成为法院最终认定案件事实的证据。因此我们也不能不把举证期间中交换的证据称之为证据。这些问题其实就是民事诉讼动态关系所致。只要把握了民事诉讼的动态性,这些问题也就不难以相识。 不论形式上的当事人,还是实质上的当事人的推断,同时又是一种静态考察,只是阶段不同而已,静态考察须要把握静态中事物的性质,假如不将所要考察的事物置于静态之中,则无法进行定性的分析。通过静态的分析,确定形式上当事人和正值当事人的基本属性以及法律意义,以便加以区分。可以说在民事诉讼中全部概念和特
27、征都是静态分析的结果。静态考察和分析使得我们能够比较清楚地相识事物的特性,留意到事物之间的区分和联系。但应当留意的是民事诉讼终归是一个动态的过程,因此须要在动态中去相识静态事物,从改变中看待诉讼关系,这样才不至于走上僵化和教条的歧途。 六、留意相近概念之间的异同关系 民事诉讼法学理论是由若干概念所构成的,这些概念概括了民事诉讼法若干制度的基本含义,由于制度之间总是存在肯定的联系,且联系的亲疏程度有所不同,这就使得有些制度相互间具有更多的共性,这些共性的存在就简单导致人们在学习时混淆不同制度、不同概念的特性,因此特殊须要留意把握不同概念的之间的差异和共同点。在民事诉讼法中存在着很多具有相像性的概
28、念,例如,给付之诉、形成之诉、确认之诉;证明力、证明标准、证明责任;证据的质证、认证等,且有的概念还具有肯定的对应关系,例如,一般诉讼与必要共同诉讼;有独立恳求权的第三人与无独立恳求权的第三人;形式上的当事人与实质上的当事人;行为意义上证明责任与结果意义上的证明责任;既判力的主观范围与既判力的客观范围;判决实质上的确定力与判决形式上的确定力。 要能够比较清楚地把握这些相近概念的区分,须要在学习中将相近概念加以比较,从微小之处找出它们的不同点。留意从制度的目的、制度构成、主体、程序、法律效果等方面来加以把握。通常在一些教科书里,会写明相近概念的差异、共同点以及相互的之间的联系,这样便利学习者把握
29、,但我的建议是最好是自己去进行比较分析,找出他们的不同点和共同点,然后再与教科书的观点加以比较,这样有助于深刻的理解相近概念的差异。 七、留意民事诉讼法中一般与例外的关系 在法律规范中总是存在着针对一般或多数情形的一般性规范和与一般或多数情形不同的少数情形的规范,之所以存在这两类情形是因为规范对象或事物的一般性和特别性的客观存在,除了制度规范外,作为说明制度规范的理论也同样存在一般和例外的情形,其缘由与规范的一般性和特别性的存在相同。因此在学习民事诉讼法的制度与理论时特殊要留意例外或特别的情形,并理解形成特别的缘由的所在。 例如,根据民事诉讼既判力的理论,只有对作为诉讼标的的事项所作出的裁判才
30、具有既判力,但对于抵消的情形,即使对抵消债权行使的推断不是本案诉讼标的的事项,但法院关于抵消权行使的推断仍旧具有既判力,作为抵消债权债务的当事人不得在后诉中对此再行争议。作为抵消权的推断就是既判力一般约束原则的例外或特别情形。 再比如,关于证明责任的安排,假如根据证明责任安排理论中的法律要件分类说的理论,主见权利存在的人应当对权利存在的法律要件事实担当责任。但是在某些状况下,考虑到假如一概根据这一原则安排将难以充分实现实体正义和程序正义,因此允许证明责任安排实现对原则的倒置,即证明责任原则的例外。这一例外在最高法院民事诉讼证据若干规定的第4条中有明确的规定,例如,该规定第三项就明确:因环境污染
31、引起的损害赔偿诉讼,由加害人就法律规定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系担当举证责任(证明责任);第八项规定:因医疗行为引起的侵权诉讼,由医疗机构就医疗行为与损害结果之间不存在因果关系及不存在医疗过错担当举证责任(证明责任)。假如根据证明责任安排的一般原则,作为侵权案件,关于环境污染引起的损害赔偿案件应当由受害人就因果关系的问题担当证明责任,但基于环境污染案件的证据存在的特别性,实现了证明责任倒置,倒置为加害人就自己的行为与损害结果之间没有因果关系担当证明责任。医疗纠纷的案件也是这个道理。 八、留意民事诉讼规范中确定性与不确定性的关系 法律规范应当是确定的,因为它须要约束和指引人们
32、的行为,从这个意义上讲,确定性是法律规范的基本要求和本质。民事诉讼规范也是如此,对法院和当事人以及诉讼参加人的行为规范应当是具有确定性的,即这些规范在内容上是详细的,可推断和可执行的。例如起诉的规范要求。对原告的起诉条件是确定的;对上诉人的上诉的条件是确定的;对不服生效判决申请再审的条件也是确定的。但也应当留意民事诉讼规范的确定性往往只是相对的,而不是肯定的,由于事物的困难性,我们不行能将全部的情形全部加以确定,加以详细的规范。规范的确定性往往只有某些情形或原则上是确定的,这也是事物存在的性质和现实中确定与不确定的辩证关系所确定的。虽然事物的性质是由特定的概念加以确定的,但描述事物性质的概念又
33、往往是不确定的,任何制度的规范又必需依靠于肯定的概念加以确定。例如,民事诉讼中举证时限的规定中关于新证据的界定就是一例。根据民事诉讼举证时限制度的要求,只有所谓“新证据”才可以作为例外不受举证时限规定的约束,但何谓“新证据”呢?其中一个界定要求,须是“新发觉”的证据,但什么叫“发觉”,“发觉”的对象是什么,是否是证据的价值?这些都须要加以界定,只要一个层次或某一个环节上存在不确定性,“新证据”的界定也就存在不确定性。再如,相对确定的当事人申请再审的再审事由中,关于“原判决、裁定认定事实的主要证据不足的”这样的规定,也同样存在何谓“主要证据”这一相对抽象概念的详细确定问题。 当然,我们承认法律规
34、范的相对确定性,并不等于否定法规范全部的确定性特性,否定规范的确定性,从而否定规范对行为主体的约束性,成为怀疑论者。在法律规范没有详细、明确的确定性时,适用相对确定性规范所须要的确定性就只有委任给审判人员,由审判人员依据案件的详细状况和自己对法规范内在的精神、规范的目的、原则的理解加以自由裁量,通过这种抽象约束下的自由裁量,使得规范具有确定性。 在民事诉讼规范中存在不少具有相对确定性,而没有详细确定的制度和概念。例如,证明标准、新证据、证明力的大小、阅历法则、诉讼保全的必要性等,可以认为,凡是须要通过审判人员自由裁量才能加以详细适用的规范都存在相对的不确定性。以证明标准为例,民事诉讼证明标准在
35、理论一般认同为证明达至高度盖然性即为已经证明。但由于何谓“高度盖然性”是一个抽象的概念,因此,对于高度盖然性的推断就委任给审判人员,依据详细的案件状况加以推断。试图要给出一个清楚的、详细的、统一的推断标准几乎是不行能的。但虽然高度盖然性是不确定的,但确定高度盖然性的阅历法则在肯定程度上又是相对确定的,审判人员可以通过对详细案件中详细的阅历法则来推断是否达到了高度盖然性的要求,审判人员总是在相对不确定和相对确定之间认定事实和适用法律的,这就是司法的辩证法原理。 九、留意民事诉讼法律关系的主次关系 民事诉讼是若干诉讼主体参加相互作用的过程,在这一过程中形成了若干的法律关系。在这些法律关系中,最主要
36、和最基本的法律关系是人民法院和当事人之间的法律关系。人民法院作为民事审判的主体对民事争议事实进行确认,并适用法律进行裁判,限制民事诉讼程序的发生和发展;民事案件的当事人是争议的实体法律关系的主体,是主见诉讼恳求、案件事实和推动程序发生的主体。当事人通过行使诉权和诉讼权利与人民法院行使审判权相互作用,形成民事诉讼的基本运动方式。其他诉讼参加人,如证人、鉴定人、检察机关等主体与法院和当事人之间的关系都是依附于人民法院和当事人之间的基本关系。民事诉讼法的基本原则和基本规范也是以这一基本关系为规制对象的,因此在民事诉讼法的学习中应当把握人民法院与当事人之间的这一基本关系,从这一基本关系来相识民事诉讼。
37、民事诉讼的基本模式或诉讼体制就是对这一基本关系的一种基本相识和归纳。假如没有从人民法院和当事人这一基本关系来相识,便无法从宏观视角正确、全面地相识民事诉讼,学习也将抓不住要领。 九、留意形式上民事诉讼法、实质上民事诉讼法以及司法习惯的关系 民事诉讼法可分为“形式上的民事诉讼法”和“实质上民事诉讼法”,形式上的民事诉讼法,是指以民事诉讼法法典的形式规定民事诉讼程序和作用的法律,如我国现行的民事诉讼法;实质上的民事诉讼法,是指一切有关民事诉讼程序和作用的法律。实质上的民事诉讼法不仅包括了民事诉讼法法典,也包括其他法律、法规中有关民事诉讼的法律规范,从实际规范的作用来看,也包括了最高人民法院关于民事
38、诉讼的若干司法说明性规定。形式上的民事诉讼法也称为“狭义的民事诉讼法”;实质上的民事诉讼法则称为“广义上的民事诉讼法”。在论文或其他论述中,假如没有特殊指明时,“民事诉讼法”通常是指实质上的民事诉讼法。实质上的民事诉讼法事实上是一个开放的法律体系,会因为包含民事诉讼规范的新的法律的颁布,而不断得以充溢和扩展,因此学习民事诉讼法的学生和老师都应当充分关注新的实体法的颁布,留意新法中的民事诉讼规范的内容。 民事诉讼法典本身、其他法律中关于民事诉讼的规定以及各种司法说明是学习民事诉讼法所必需依据的法律文本,尤其是各种司法说明。由于我国法典的制定普遍存在比较简化的特点,因此很多实践中须要遵守的规范在法
39、典中大都是比较原则性的规定,因此为了弥补这一缺陷,最高法院适时出台了很多调整民事诉讼关系司法说明规范,成为人民法院和当事人及诉讼参加人必需遵守的法律规范。因此在学习民事诉讼法除了留意民事诉讼法的法条之外,更要留意最高法院的各种关于民事诉讼的司法说明。虽然这些司法说明只是民事诉讼法的绽开和细化,但也有一些关于民事诉讼的司法说明具有某些创设性,是对民事诉讼法规范的补充。在民事诉讼领域之中,最高人民法院的司法说明:“看法”,如关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的看法、关于人民法院审理借贷案件的若干看法“规定”,如关于中国公民申请承认外国法院离婚判决程序问题的通知(1991年7月
40、5日最高人民法院审判委员会通过)“通知”,如关于第一审离婚判决生效后应予出具证明书的通知(1991年9月27日法(经)复19915号)“批复”,如关于行政机关对土地争议的处理确定生效后,一方不履行另一方不应以民事侵权向法院起诉的批复(1991年7月24日(90)法民字第2号)“复函”,如关于在民事诉讼判决生效前对因管辖权异议的裁定上诉后如何适用法律问题的复函(1991年8月10日法(经)函199182号)最为重要的司法说明有,最高法院关于适用民事诉讼法若干问题的看法、最高法院关于民事诉讼证据的规定、最高人民法院关于适用简易程序审理民事案件的若干规定、最高人民法院关于人民法院民事调解工作若干问题
41、的规定等等。 除了留意最高法院所发布的大量的司法说明之外,还有留意司法习惯,尽管从理论上司法活动应当根据民事诉讼法和最高法院司法说明,但是由于各地的情形的差异性和司法传统的影响,法院在进行审判活动时,依旧存在着某些司法习惯,这些司法习惯有的对法律规范的补充,有的事实上也是对法律规范的变通,这是客观存在的状况,即时发达的法治国家这种情形也是存在,因此,作为学习和探讨法律的人也应当留意,否则就会导致所学习的理论与实践的脱节。了解司法习惯对于我们全面了解我国民事诉讼是有好处的。 十、留意主要程序与附带程序的关系 民事诉讼就是一个程序系统,是由若干程序所构成的,当事人双方就诉讼恳求进行攻击和防卫,法院
42、对诉讼标的进行调查和审理的程序就是这个程序系统的主程序,而其他为该程序服务或起着协助作用的程序就是协助程序或次程序。一审中的一般程序和简易程序、二审程序和再审程序就是主程序,而财产保全程序、先予执行程序、证据保全程序、证据交换程序、证据收集程序、送达程序、强制执行程序等等则属于附带程序。其中财产保全程序和强制执行程序与判决的最终实现有干脆关系因而是最主要的附带程序。 区分主要程序和附带程序的意义在于,正确把握民事诉讼中主要程序与协助程序的关系,留意主要程序和协助程序各自不同的功能和作用。假如将民事诉讼视为一个时空关系的话,那么,以裁判争议为目的的审理程序,主要程序是贯穿始终的程序,全部附带程序
43、都将围围着主要程序绽开,协助程序是听从主要程序的。相识这一点对于把握和运用民事诉讼中的各种程序是很有意义的。以财产保全程序为例。财产保全程序是为了保证将来生效的推断能够得以实现,而对被申请人的财产进行保全的程序。在启动财产保全程序之后,法院将依据案件的实际状况对被申请人的财产实行冻结、扣押、查封等财产保全措施。一旦诉讼已经结束,申请人败诉,则毫无疑问应当解除财产保全措施,保全程序也就应当终结。只有在申请人胜诉,判决尚未执行之前,保全措施才有必要存在,保全程序也就没有终结。再比如,强制执行程序,强制执行程序的目的就是最终实现法院对民事权利义务争议的判决,是法院判决实现的手段,该程序并不裁决民事争
44、议,因此在强制执行程序中,就没有法院与当事人就民事争议的调解,法院不能在强制执行程序变更法院所作出的判决,当事人之间可以行使除分权就权利义务的实现方式达成和解。 新民事诉讼法讲座心得3 5月28日下午,十三届全国人大三次会议表决通过了中华人民共和国民法典(以下简称民法典)。这部法律自2023年1月1日起施行,被誉为“社会生活的百科全书”。今年是脱贫攻坚决战决胜之年,全面建成小康社会收官之年,不由让人畅想当“全面小康”遇到民法典 当“全面小康”遇到民法典,物质文明和精神文明更加齐头并进,让生活更美妙。脱贫攻坚是我们彻底解决肯定贫困问题的最终一战,全面小康是“国家物质力气和精神力气都增加,全国各族
45、人民物质生活和精神生活都改善”。人们常说,人活一口气。这口“气”是拼搏之气,也是顺畅之气。有时候,在拼搏中虽然有了成果,但可能仍感觉“不快乐”。因为除了有成果的收获,更在乎被四周环境所“敬重”。比如工作了一天回到屋里,突然接到房东电话让明天搬走,一看租期还有半年才到期,那心里的憋屈怎么办?看到小区电梯里打的五花八门的广告,回想到这笔收益去哪里了?越想越生气。好不简单刚处了个对象,在路上漫步,突然一条狗扑了上来,狗主子却没实行任何防护措施,是挥拳相向还是保持绅士风度?让人着实犯难。十几岁的孩子偷偷拿着父母的积蓄在网上打了“赏”,父母该怎么办?不用怕,在民法典里都能找到答案。有时候,苦一点累一点倒
46、不怕,怕的是被人、被周遭所“忽视”。虽然要想有“存在感”,就要不断去拼搏,但大环境的塑造也很重要。当“全面小康”遇到民法典,让群众在关注小康社会“物”的同时,更有“神”,更有“感”,就犹如“骨骼”和“血肉”,“有力”而“美丽”。 当“全面小康”遇到民法典,藏“富”于民,“富”中更“安”,奋斗起来更带劲儿。全面建成小康社会不仅要“富口袋”,还要“富脑袋”。要把这两“富”深深地藏于人民的生活之中,让这“富”与时代同进。“此心安处是吾乡”,有“乡”的地方就有“家”。有“家”的地方,就要守护好。有法可依,并不断完善,就是最好的“守护”。当我们走在全面小康的大道上,再“手握”民法典,无论在哪里,心底都会
47、有着落。“底盘”更稳才敢开得更快。民法典无论是大到物权、合同,还是小到家庭冲突、邻里纷争,都能在其中找到依据和答案,可以说是爱护人民群众的权益无时无刻、无所不在。状况明白,底气足了,就如解“后顾之忧”。俗话说,心稳了,手就稳了,在接续奋斗的路上就会更加义无反顾、勇往直前,喷薄出那为事业热火朝天的干劲儿。“底盘”更稳才能开得更快。民心安,则天下和。“和”就是心齐,心齐则事成。民法典就如一块千锤百炼,无比坚实的“磐石”,铺就在“复兴号”列车带领人民驶向更加华蜜的道路上,即使在将来可能还要面对更多更大的风浪,但只要人民群众同心协力、万众一心的这块“基石”在,就能让列车稳稳地全速前进。 在决战决胜脱贫
48、攻坚、实现全面建成小康社会的路上,要不忘学习民法典。让民法典的为民思想和情怀,更加激励打赢脱贫攻坚战的决心和信念,让即将全面建成的小康社会成为民法典行稳致远的坚实基础。 新民事诉讼法讲座心得4 月28日下午,十三届全国人大三次会议表决通过中华人民共和国民法典。这是新中国第一部以法典命名的法律,是推动全面依法治国、完善中国特色社会主义法律体系的重要标记性立法,对推动国家治理体系和治理实力现代化,具有重大而深远的意义。 “民有所呼,法有所应。”在这部七编,84章,1260条的民法典中,到处彰显着对“人”的深层次关切。可以说,民法典中的每个条款都是民本情怀的生动映照,字里行间都书写着“接地气”的关怀,是一部彰显“人民至上”理念的人民法典。 国家治理现代化,人格同等是关键。民法典的编纂始终坚持以人为本的立法宗旨。弘扬人的主体地位,“同等”与“爱护”贯穿法典始终。在体例上将人身关系置于财产关系之前,体现了“先人后物”的立法精神。法典单列了人格权编,广泛确认公民享有的各项人格权。在此基础上,民法典明确“民事主体在民